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著作权保护的实用艺术品与外观设计专利的区别
 
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著作权保护的实用艺术品与外观设计专利的区别
知识产权网 新闻来源:admin 发布时间:2014/8/20 8:26:09

著作权保护的实用艺术品与外观设计专利的区别

 

(1)权利取得方式不同:

著作权自完成之日起即产生著作权;外观设计专利自专利审批之日起获得专利权。

 

(2)保护期限不同:

依据《伯尔尼公约》的规定,实用艺术品的著作权保护期限是25年,自作品完成之日起计算。而外观设计专利保护期限为10年。

 

  (3)权利取得要件不同:

  著作权重在独创性,即独立创作”+“创造性。独立创作,是指作者独立完成,不抄袭他人的作品。按照著作权法的规定,即使某人的某一作品与他人的某一作品相同或实质上相同,只要作品是作者自己独立创作的,就应当能够产生著作权并取得保护,这在摄影、绘画等领域是常见的事情。也就是说,在独立创作的前提下,即便是创作出来的作品与其他的作品相同或实质性相似,只要作者能够证明是独创,也不构成侵权。关于创造性。这里的创造性与专利的创造性不同,仅要求达到一定的创作高度即可。只要具有稍许的个性、创造性,作品中体现出了作者哪怕是微小的取舍、选择、安排、设计,就应认为具有独创性。这里的创造性高度与作品的价值无关,只要体现作者独特的取舍、安排、设计即可。外观设计专利权要求新颖性”+“创造性。可见,外观设计专利重在新颖性,要求外观设计与现有设计不同。

举例来讲,如果一件具有独特造型的物品,只要作者独立创作(即不抄袭他人,即使与他人在先的创作成果相同或近似)且具有一定的创造性高度,即构成受著作权保护的作品。但是如果申请外观设计专利,如果该专利与在先设计相同或近似,就不具有新颖性,即便是获得外观专利授权,也是垃圾专利。这也正引证了之前的观点外观设计应看作是具有新颖性的实用艺术品

 

  (4)构成侵权的要件不同:

    著作权的侵权,未经著作权人许可,复制、使用其作品,均构成侵权。外观设计专利的侵权,则是实施专利的行为,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。所以,著作权侵权与外观设计专利侵权最重要的区别就在于:著作权的复制与专利权的实施

 

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